Он-Лайн консультации
Вопросов: всего-2940, сегодня-0; ответов: всего-2940, сегодня-0
Есть ответ Опубликовано |
Ожидает ответа Опубликовано |
Доброго дня!
Розірвання договору за ініціативою наймодавця можливе лише на підставах, передбачених законом.
Відповідно до ст. 108 ЖК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#n782) укладений на визначений строк договір найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, припиняється після закінчення цього строку, і його може бути продовжено лише за угодою між наймачем і наймодавцем. Дострокове розірвання договору найму жилого приміщення з ініціативи наймодавця можливе лише за згодою наймача. Договір найму жилого приміщення, укладений на невизначений строк, може бути розірвано за вимогою наймодавця, якщо жиле приміщення, займане наймачем, необхідне для проживання йому та членам його сім'ї. У цьому випадку власник будинку (квартири) повинен попередити наймача про наступне розірвання договору за три місяці. Договір найму жилого приміщення, укладений як на визначений так і на невизначений строк, може бути розірвано за вимогою наймодавця, якщо наймач або особи, які проживають разом з ним, систематично руйнують чи псують жиле приміщення, або використовують його не за призначенням, або систематичним порушенням правил соціалістичного співжиття роблять неможливим для інших проживання з ними в одній квартирі чи одному будинку, а також у разі систематичного невнесення наймачем квартирної плати і плати за комунальні послуги.
Отже, враховуючи положення законодавства, наймодавець може достроково розірвати договір найму жилого приміщення тільки за згодою наймача або ж у разі наявності визначених законодавством чи договором підстав.
Звертаюсь до Вас вже не вперше і щоразу отримую Велику допомогую. Я працюю в державній установі (держслужбовець), керівництво нашого управління склало наказ про те , що в цьому році за браком виділених коштів не буде проводитись індексація відпускних . Чи правомірні дії керівництва? Дякую.
Доброго дня!
Виплати, які називають відпускними, формально є зарплатою за час відпустки, оскільки cт.74 КЗпП передбачає, що працівникам надаються щорічні відпустки (основна і додаткові із збереженням на їx період місця роботи (посaди) i зарплати. Оскiльки працівник в період відпустки нe працює, то за цeй період йoму виплачується середня зарплата
Індексація є складовою зарплати. Тому її невиплата вважається порушенням законодавства про оплату праці.
Індексація доходів населення є державною соціальною гарантією (ст. 18 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14).
Підлягає індексації заробітна плата (ч. 5 ст. 95 КЗпП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 та ст. 33 Закону України «Про оплату праці» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
Виплати, які називають відпускними, формально є зарплатою за час відпустки, оскільки відповідно до п. 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1078-2003-%D0%BF оплата праці, у т. ч. працюючим пенсіонерам, індексується у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Індексацію зобов’язані проводити всі роботодавці незалежно від форми власності (ст. 19 Закону «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»).
Фінансові санкції до роботодавця за непроведення індексації застосовують органи Держпраці. Так, роботодавцю загрожує штраф за недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, передбачений абз. четвертим ч. 2 ст. 265 КЗпП – 10 мінімальних зарплат за КОЖНОГО працівника, стосовно якого допущено порушення.
Тому виходячи з положень законодавства, дії вашого керівництва є неправомірними.
Такой вопрос: я живу в многоквартирном 4-этажном доме. Рядом один товарищ строит таунхаусы (если брать расстояние от стены нашего дома до них, то где-то 7 метров). Строит из газоблока. Насколько законна такая стройка на таком расстоянии? И нужно ли ему вешать паспорт строительства?
Доброго дня!
Відповідно до п.3.13 державних будівельних норм "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" ДБН 360-92** (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0044481-92) відстань між житловими будинками, житловими і громадськими, а також між виробничими будинками потрібно приймати на основі розрахунків інсоляції та освітленості відповідно до норм протипожежних вимог. Між довгими сторонами житлових будинків заввишки 2-3 поверхи треба приймати відстані (побутові розриви) не менше 15 м, а заввишки 4 поверхи і більше - 20 м. Між довгими сторонами і торцями з вікнами із житлових кімнат цих будинків - не менше 15 м.
Згідно з п.12 Постанови КМУ №466 «Про порядок
виконання підготовчих та будівельних робіт» Інформація про документ, що дає право на виконання підготовчих та будівельних робіт (реєстраційний номер, дата видачі, найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, який здійснив дії щодо внесення даних до реєстру і здійснює контроль за будівництвом об’єкта), відомості про найменування, клас наслідків (відповідальності) об’єкта, здійснення оцінки впливу на довкілля для об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, зображення об’єкта та його основні техніко-економічні показники, замовника, проектувальника, підрядників, осіб, відповідальних за здійснення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт з урахуванням внесених змін розміщуються на стенді завдовжки не менше ніж 1,5 метра і завширшки не менше ніж 1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці (за винятком індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них).
Отже, враховуючи вищезазначені положення особа, яка будує таунхаус поряд з Вашим будинком порушує норми відстані між житловими будинками передбачені законодавством. Стосовно документа, який дає право на виконання будівельних робіт слід зазначити, що виконавці будівельних робіт повинні розміщувати таку інформацію на стенді, що встановлюється на будівельному майданчику за винятком будування винятком індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них. У такому випадку така розміщення такої інформації не передбачене законодавством.
Так
1. може не адвокат представляти інтереси поліцейського в суді в даному випадку?
2. Чи може малозначна справа розглядатись у загальному провадженні?
Дякую!
Доброго дня!
Відповідно до ст. 60 ЦПК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n6462) представником у суді може бути адвокат або законний представник. Під час розгляду спорів, що виникають з трудових відносин, а також справ у малозначних спорах (малозначні справи) представником може бути особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність, за винятком осіб, визначених у статті 61 цього Кодексу.
Ч.6 ст.19 ЦПК передбачає, що малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на сьогодні - 192000 гривень).
Частина 1 ст. 274 ЦПК України визначає, що у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються: 1) малозначні справи; і 2) справи, що виникають з трудових відносин, а згідно ч. 2 цієї статті - може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.
Частиною 3 ст. 274 ЦПК України суду надано повноваження для того, щоб вирішити, чи розглядати справу в порядку спрощеного провадження, адже встановлено, що при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує:
1) ціну позову;
2) значення справи для сторін;
3) обраний позивачем спосіб захисту;
4) категорію та складність справи;
5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо;
6) кількість сторін та інших учасників справи;
7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес;
8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.
Отже, враховуючи вищезазначені положення, при розгляді справ у малозначних спорах представником може бути особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність. Суду надано повноваження для того, щоб вирішити питання в порядку спрощеного чи загального провадження буде проводитися розгляд справи.
Доброго дня!
Вказане Вами питання регулюється книгою 3 «Право власності та інші речові права», книгою 6 «Спадкове право» Цивільного кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/stru#Stru), ППВСУ «Про судову практику у справах про спадкування» від 30.05.2008 №7 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08) Житловим Кодексом України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10/stru#Stru).
Виходячи з Вашого запитання, неможливо надати конкретну змістовну відповідь, оскільки незрозуміло, чи є спадкоємці у померлої власниці вказаного будинку, чи проживала вона разом з вами в будинку та ви жили однією сім?єю, чи складала власниця будинку заповіт, на якій підставі Ви проживали у вказаному будинку після її смерті.
Відповідно до ст.1241 ЦК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n5901) у четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини.
Згідно з п. 21 ППВСУ «Про судову практику у справах про спадкування» При вирішенні спору про право на спадщину осіб, які
проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до
часу відкриття спадщини (четверта черга спадкоємців за законом),
судам необхідно враховувати правила частини другої статті 3 СК
( 2947-14 ) про те, що сім'ю складають особи, які спільно
проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та
обов'язки. Зазначений п'ятирічний строк повинен виповнитися на
момент відкриття спадщини і його необхідно обчислювати з
урахуванням часу спільного проживання зі спадкодавцем однією
сім'єю до набрання чинності цим Кодексом.
У разі, якщо не було складено заповіт, та Ви проживали з власницею будинку як сім?я не менш 5 років то у такому випадку Ви може бути спадкоємцями четвертої черги.
Тому, рекомендую звернутись до нотаріуса, яким відкрито спадщину і заявити себе як спадкоємця.
Врахуйте, що Вами було пропущено строк прийняття спадщини, який складає шість місяців (ст.1270 ЦК України). Тому Вам подібно буде звернутися до суду з позовом щодо визнання поважною причину пропущення строку для подання заяви про прийняття спадщини.
Доброго дня!
Відповідно до вимог ч.2 ст.1187 ЦК (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n5532 ) шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об’єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.
Так, відповідно до п.4 постанови Пленуму Верховного Суду від 27.03.92 №6 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92) не вважається володільцем джерела підвищеної небезпеки й не несе відповідальності перед потерпілим за шкоду особа, яка управляє джерелом підвищеної небезпеки й перебуває в трудових відносинах з володільцем цього джерела (шофер, машиніст, оператор тощо). Така особа може бути притягнена до відповідальності лише самим володільцем джерела підвищеної небезпеки в регресному порядку, враховуючи характер відносин, які між ними склалися.
Згідно з роз’ясненнями п.5 зазначеної вище постанови під час розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди за ст.1172 ЦК суди повинні мати на увазі, що крім загальних підстав, передбачених ст.1166 ЦК, відповідальність юридичної особи настає лише у випадках, коли особа, з вини якої заподіяно шкоду, перебуває в трудових відносинах із цією організацією, і шкоду було заподіяно нею у зв’язку з виконанням трудових (службових) обов’язків незалежно від того, яким саме працівником цієї організації (постійним, сезонним, тимчасовим, за трудовим договором чи на інших умовах) вона була.
Тобто, виходячи з вищевказаних положень, у Вашому випадку потрібно звертатися з позовом про відшкодування шкоди завданої джерелом підвищеної небезпеки до відповідного підрозділу МОЗу, у якого вказана карета швидкої перебуває на балансі.
Доброго дня!
Відповідно до ч.6 ст.118 ЗК України громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства). У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею.
Згідно з ч.1 ст.122 ЗК України сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.
Отож, зазначене Вами питання регламентовано у ст. 122 Земельного Кодексу України та передбачає, що земельні ділянки комунальної власності, які належать територіальній громаді передаються у власність або у користування сільськими, селищними, міськими радами відповідних територіальних громад.
Буду Вам вдячна, за можливість надання відповіді.
Моє питання полягає в тому, чи може сусід взяти в користування (чи звузити межі) землі- вулицю, на якій пролягає загальний газопровід та дорога. Маємо приватне домогосподарство, приватизована земельна ділянка. Поруч зявився новий сусід, що хоче загородити в свій двір частину вулиці, з дорогою по якій пролягає газопровід. Натомість виділяє з свого двору не велику стежку для дороги. В результаті 2 двори будуть відрізані від заїзду техніки,тощо. Всі свої споруди будує впритул до нашої межі земельної ділянки. Як вплинути? На які норми можна посилатися?
Доброго дня! З тексту Вашого питання можна зробити висновок, що Ваш сусід фактично самовільно захоплює земельну ділянку. Самовільне зайняття земельної ділянки є адміністративним правопорушенням, передбаченим статтею 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його вчинення тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 850 гривень) і на посадових осіб – від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 1700 гривень). Також, статтею 197-1 Кримінального кодексу України встановлена кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику. За вчинення такого злочину встановлене кримінальне покарання у вигляді штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн) або арешту на строк до шести місяців. Слід зазначити, що шкода визнається значною, якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Враховуючи, що захоплена земельна ділянка має невеликий розмір, то складу кримінального правопорушення тут не буде. Однак, всірівно рекомендую звернутися до територіального відділення Поліції із заявою про самовільне захоплення сусідом земельної ділянки. Це не вирішить Вашої проблеми, однак буде одним з кроків, які Вам потрібно буде пройти. Скоріш за все, Ваш сусід спробує приватизувати вказану землю і звернеться до відповідного територіальної ради. Рекомендую не гаючи часу також подавати заяви з метою не допушення приватизації, мотивуючи своє звернення фактом самовільного захоплення і те, що можливою приватизацією буде спричинено шкоду інтересам інших осіб. Ще стосується будівництва біля Вашої межі: Згідно ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», відстань до бічної межі ділянки від найбільш виступної конструкції стіни повинна становити не менше 1 м. Крім цього, власник будівлі має забезпечити необхідні інженерно-технічні заходи, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок. Відстань до літньої вбиральні та душу також регламентовано — не ближче, ніж в 15 метрах від житлового будинку і літньої кухні, і не менш ніж за 20 м від питного колодязя. Також, за будівельними нормами допускається відстань на ділянці від житлового будинку до огорожі не менше 3 м. Якщо огорожу виходить на проїжджу частину, то відстань від житла до огорожі повинна бути не менше 5 м. Між сусідніми будинками правилами встановлено відстань від 6м до 15 м. Такий розкид в метрах пов’язаний насамперед з матеріалами з якого виготовлені обидва будинки та інші споруди, з дотриманням законодавства місцевого самоврядування та протипожежних норм. Закон визначає кілька ступенів горючості будівель. 1) Будинок побудований з негорючих матеріалів (цегла, бетон, камінь). Відстань може бути мінімальним 6 м. до такої ж будови. 2) Будівля побудована з використанням дерев’яних конструкцій. Покрито не горючим матеріалом. В 8 метрах від будинків того ж типу. 3) Дерев’яні споруди. Навіть, оброблені спеціальними протипожежними розчинами, повинні бути розташовані на 15 м. Відстань до огорожі, що розділяє сусідню ділянку, правилами встановлено не менше трьох метрів. Відстань може бути зменшена за взаємною згодою сусідів. Але може не мати вирішального значення, якщо не витримані норми відстані між будинками, побудованими з відповідних матеріалів. Недодержання вказаних норм є підставою для подання скарг у контроюючі органи та звернення з позовом до суду.
Доброго дня! У Вашому випадку законодавчим підгрунттям орендних відносин являються ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-12 та ЦКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Глава 58. В законі відсутня пряма заборона для укладення одного договору оренди на 2 однорідних об'єкти, в якому сторонами виступають тіж самі особи. Тут питання до представництва ФДМ і їхньої позиції в даному питанні. Як на мене, більш доцільно укладати окремий договір на кожен окремий об'єкт нерухомості.
Доброго дня! Підняте Вами питання регулюється ст.141 ЦПК України "Розподіл судових витрат між сторонами" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. Згідно вказаної статті " Судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. 2. Інші судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. " Тому, скоріш за все, позов Вашого колишнього чоловіка був задоволений частково і на Вас було судом покладено сплату 50% судових витрат, що вбачається законним.
Доброго дня! Згідно статті 23 ЦК України "Відшкодування моральної шкоди" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. 2. Моральна шкода полягає: 1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. 3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. Однак, при прийнятті рішення про відшкодуванні моральної школши, судя як правило керуються не обсягами моральних та інших страждань, розміром коштів витрачених на відновлення та лікування. Тому, Вам насамперед потрібно довести, що Ваші витрати пов'язані з діями порушника Ваших прав (довідка від лікаря про консультацію й діагноз, виписка с медичної картки що пролежав в лікарні й лікував нервовий зрив, тощо) та підтвердити їх, бажано в документальний спосіб - надати суду чеки и т.і.
Доброго дня! Звісно розповсюджується.
Доброго дня! Так, я можу це зробити, однак не в форматі безкоштовних консультацій. При цьому, я не впевнений, що позов можна виправити і він стане кращий. Пропоную підготувати позов у новій редакції. Проект позову надішлю Вам. Після ознайомлення вкажете Ваші зауваження і побажання, з урахуванням яких буде підготовлено і направлено на Вашу адресу чистовий варіант. Також Ви одержете консультації щодо подання позову до суду та його супроводження.
Дякую Вам щиро за можливість отримати консультацію.
Запитання таке. У мене приватне домогосподарство, приватизована земельна ділянка. Поряд знаходиться декількаквартирний будинок. Землекористування біля цього будинку склалося, тобто біля кожної квартири є невеликі відгороджені земельні ділянки, якими користуються жильці.
Сусід дав усну згоду продати частину прилеглої до мого домогосподарства землі, близько 1 сотих, відповідно, "пересунути" спільну огорожу на мою користь. Скажіть, будь ласка, якщо його земля не приватизована, як оформити хоча б якийсь документ про те, що цей невеликий клапоть землі я не сам захопив, а відгородив з дозволу сусіда, ще батьки якого користувались цією землею на протязі близько 40 років? І чи можна добудувати котельню до будинку на цій землі, щоб потім не виникло будь-яких зауважень з боку інших жильців чи органів влади? Дякую.
Доброго дня! Те що Ви характеризуєте застосувавши термін "Землекористування біля цього будинку склалося" не дає ніякого розуміння правового аспекту даної ситуації. Зі змісту Вашого запитання можна зробити лише один більш-менш впевнений висновок, що "невеликі вигороджені земельні ділянки" не приватизовані. Відповідно, укласти договір купівлі-продажу, внаслідок якого Ви набудете право власності на землю не можливо. Вказані "невеликі вигороджені земельні ділянки" можуть бути як самовільно захоплені мешканцями та і передані в користування рішення виконавчого комітету місцевої ради. Тому, насамперед Вам потрібно розібратися з тим на яких правових засадах вказані землі використовуються. Якщо сусід користується землею законно, а Ви чи хтось з членів Вашої родини не скористались правом приватизації землі відповідного цільового призначення, - можете звернутися до відповідної місцевої ради з заявою про приватизацією вказаної ділянки. При цьому, сусід від неї відмовиться на Вашу користь негласно одержавши від Вас певну грошову винагороду. Якщо сусід користується землею внаслідок самозахоплення, Ви уклавши з ним "угоду" також вчинете смовільне захоплення землі.
Доброго дня! Ваше питання є не конкретним. Можу лише здогадуватись, що місцева влада вимагає від вашого підприємства прибирання прилеглих територій. Скоріш за все таке зобов'язання накладено рішенням саме місцевої влади. Без вивчення такого документу не можливо надати відповідь на Ваше питання. Крім того, ми не надаємо безкоштовних консультацій підприємствам.
Ще запитвання : чи відноситься дощова каналізація відкритого типу(канава між домогосподарствами призначена для відводу дощових і талих вод до земель водного фонду України?Дякую.
Визначення поняття земель Водного фонду дається в Земельному кодексі України у ст.58https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Канава між домогосподарствами до них не відноситься
Доброго дня! Оскаржити в судовому порядку приватизацію землі може власник комунікацій, що разташовані на даній земельній ділянці, а також особисто Ви, як особа, якій рішенням місцевого органу влади спричинено шкоду. В суді прийдеться доводити, що під час приватизації було допущено порушення ст.84 ч.4 п.і (з двома крапками). Однак, без ретельного вивчення проекту відведення земельної ділянки у власність та іншої документації, грнутову відповідь надати Вам неможливо.
Доброго дня! Раджу звернутися з відповідною заявою до територіального відділення ПФУ.
Доброго дня! Нарахування виплат по лікарняних здійснюється на підставі Постанови КМУ від 26 червня 2015 р. № 439 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2015-%D0%BF та ЗУ "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14. Виходячи з положень вказаних актів, лікарняний в 2019 році оплачується наступним чином: Перші 5 днів непрацезатності - за рахунок підприємства, всі наступні – за рахунок соціального фонду. При цьому, сплачується відсоток від середнього заробітку по наступній схемі: *при страховому стажі менш ніж 3 роки – 50% від средньої заработної плати; від 3 до 5 років – 60%; від 5 до 8 років – 70%; більше ніж 8 роікв – 100%. Пільгові категорії працівників одержують 100% незалежно від стажу.
Доброго дня! Згідно ст.218 КПК України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 , "досудове розслідування проводиться органом досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення". Тому, логічно подавати заяву до відповідного правоохоронного органу за територіальністю. Однак, це ні в якому разі не означає, що особа яка є потерпілою від злочину чи якій стало відомо про його вчинення, зобов'язана подавати заяву саме "за територіальністю". ст.214 ч.4 КПК України "Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається." ст.218 ч.2 КПК України передбачає, що "Якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції, він проводить розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність.". Таким чином у відповідь на Ваше питання можу повідомити: 1) Ви маєте право подати заяву до Ірпінського МВ; 2) Для більш ефективного її розгляду раджу подавати до Шевченківського районного відділення поліції.
Доброго дня! Статтею 33 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 передбачено обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку. Так, "В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних." ОСББ є суб'єктом, визначеним в даній нормі закону. Тому, відповідь на Ваше питання - Якщо в адміністративно-територіальній одиниці, в якій діє очолюваний Вами ОСББ, відсутній військовий комісаріат, - ОСББ зобов'язаний вручати повістки з військомату мешканцям будинку ОСББ. При цьому враховуйте, що Адміністративно-територіальна одиниця це область, район, місто, район у місті, селище, село.
Доброго дня! Можна виселити за рішенням суду, виключно у випадку коли житло є аварійним і подальше проживання дітей в ньому загрожує їх життю і здоров'ю. При цьому виселення поводиться одначасно з наданням іншого (тимчасового) житла.
Доброго дня! Невикористана додаткова відпустка, передбачена ст.19 ЗУ "Про відпустки" https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 , надається жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, переноситься на інший період або продовжується у порядку, передбаченому для перенесення щорічних відпусток, визначеному статтею 11 Закону про відпустки (ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки); При цьому, щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі: 1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки (частина десятастатті 10 цього Закону); 2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки (частина перша статті 21 цього Закону). Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі: 1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку; 2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати; 3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами; 4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням. Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.
Доброго дня! ОСББ не правомочне накладати будь-які штрафи. Органи, що мають право накладати адміністративні стягнення, в т.ч. за неправильну парковку і перевищення рівня шуму - визначені в КУпАП. (ст.213-330)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/ed20140101 ОСББ до них не належить
Підкажіть, що потрібно робити якщо воєнкомат в устній формі відповляє від відстрочки (мати - одинока (інвалід 3 групи), я один в сім'ї).
Чи є це правомірно, та чи є підстави на те щоб в такому випадку мене могли призвати на службу?
Дякую за відповідь!
Доброго дня! Такі питання не вирішуються в усній формі. Підготуйте належним чином мотивоване письмове звернення. На нього військовий комісар, за законом, зобов'язаний надати письмову відповідь. В разі необхідності, наш офіс підготує на Ваше замовлення текст подібного звернення і надасть додаткові консультації щодо його поачі.
Доброго дня! Якщо мова йде про цивільну справу, то згідно ст.76 ЦПК України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 "Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків." Згідно статті 90 ЦПК "Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини. Якщо показання свідка ґрунтуються на повідомленнях інших осіб, то ці особи повинні бути також допитані. За відсутності можливості допитати особу, яка надала первинне повідомлення, показання з чужих слів не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення яких вони надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними допустимими згідно з правилами цього Кодексу." Таким чином, ЦПК не визначає чисельність свідків, показання яких буде вважатись доказом. Не містить такої необхідної численості і КПК Україні при визначенні доказів у кримінальному провадженні. Дивіться ст.ст.91-97 КПК України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
Доброго дня! Згідно ст.121 Земельного кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-141. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах: а) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району; б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара; в) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара; г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара; ґ) для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара; д) для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара. 2. Розмір земельних ділянок, що передаються безоплатно громадянину для ведення особистого селянського господарства, може бути збільшено у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю). 3. Розмір земельної ділянки, що передається безоплатно громадянину у власність у зв'язку з набуттям ним права власності на жилий будинок, не може бути меншим, ніж максимальний розмір земельної ділянки відповідного цільового призначення, встановлений частиною першою цієї статті (крім випадків, якщо розмір земельної ділянки, на якій розташований будинок, є меншим). При цьому, кожен громадянин має право на безоплатне одержання земельної ділянки кожного з визначених категорій у визначених законом розмірах. Відповідно, кожен з Вашої сім'ї має право на одержання земельних ділянок відповідного до призначенню, якщо раніше землі вказаного призначення не одержували.
Доброго дня! Конкретну відповідь на Ваше питання може дати виключно проектант, який при проектуванні септика врахує всі особливості території та забудови. Септик – це пристрій, який представляє потенційну загрозу для екологічної ситуації. Саме тому заборонено безконтрольне будівництво таких конструкцій. Перед тим, як проводити монтаж очисної споруди, необхідно розробити проект, погодити розташування септика на ділянці в СЕС і отримати дозвіл на будівництво. При цьому дозвіл на монтаж на своїй ділянці ви отримаєте тільки за умови, що проект відповідає вимогам Сніп і Санпін.
Дякую
Доброго дня! Згідно ст. 162 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Платниками податку серед інших є: 162.1.1. фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; Згідно п. 14.1.55. дохід ПКУ, отриманий з джерел за межами України, - будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам; Тобто, кошти отримані переказом грошовий з іншої держави є іноземним доходом, що підлягає оподаткуванню. При цьому слід розрізняти вказаний дохід за ознакою відправника коштів. Якщо відправником і одержувачем є члени однієї сім'ї, як то чоловік, дружина, їх діти, батьки - вказані перекази не підлягають оподаткуванню. Вказане прямо не передбачено ПКУ, а мотивується тим, що Сімейним Кодексом України встановлено обов'язок взаємного піклування і матеріальної підпримки між такими особами. Дружина і чоловік зобов'язані матеріально підтримувати один одного (ст. 75 СКУ). При цьому заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, отримані одним із подружжя, є об’єктом права спільної сумісної власності (ч. 2 ст. 61 СКУ); Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей (до 18 років) (ст. 180 СКУ), повнолітніх дітей, які продовжують навчання (до 23 років) (ст. 199 СКУ), повнолітніх непрацездатних дітей, які потребують матеріальної допомоги (за умови, що батьки дитини мають можливість надавати таку допомогу) (ст. 198 СКУ); Повнолітніі діти зобов'язані утримувати непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (ст. 202 СКУ). Тому, перекази між такими особами повинні розцінюватитсь не як отримання доходу, що підлягає оподаткуванню, а як передбачена законом обов'язкова допомога тиа переміщення коштів всередині родини (сім'ї). При цьому, декларувати такі доходи необхідно. Ваше питання стосується переказу від сестри, що не підпадає під описану мною мотивацію.
3. ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ
Працівники Підприємства зобов’язані:
3.1. Вчасно, за 5 хвилин до початку роботи, прибути на робоче місце і підготуватися до виконання своїх трудових обов’язків.
Сьогодні розіслали листа:
Колеги,
як вам відомо з квітня місяця на підприємстві діє правило 5 хв. щодо входу/виходу працівників на роботу.
На нараді з генеральним директором узгоджено наступний порядок дій при табелюванні працівників.
Начальник фінансового відділу надсилає список працівників, які приходили/виходили невчасно на роботу протягом місяця. Працівникам, які порушили правило більше трьох разів за місяць забираємо по 15 хв. робочого часу за кожне порушення у відповідний день. Наприклад, працівник Петренко О.П. занадто швидко вийшов чи запізно прийшов на роботу 02.04., 03.04., 15.04. і 19.04. В такому разі ми забираємо по 15 хв. відпрацьованого часу за кожне порушення у відповідний день. Якщо порушень три і менше – коригувань не здійснюємо.
Тобто, якщо працівник прийшов на роботу не за 5 хв., а за 4,3,2 хв. до початку роб.часу йому будуть знімати з основного відпрацьованого часу по 15 хв. за так “званий невчасний прихід”. Чи законно це ? Адже працівник фактично не запізнюється.
Доброго дня! Цікаве і певною мірою дискусійне питання. Почнем з того, яким нормативним документом введено вказаний порядок. На моє глибоке переконання вказані "норми" повинні бути відображені не лише в наказі керівника підприємства, а й в колективному договорі. Так, відповідно ст.65 ч.7 Господарського кодексу Україниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 "На всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Вимоги до змісту і порядок укладення колективних договорів визначаються законодавством про колективні договори. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12 Згідно ст.13 КЗпПУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 зміст колективного договору повинен включати серед іншого й режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; Таким чином, якщо вказані "новели" не закріплені в колективному договорі можна стверджувати про їх незаконність сугубо з формальних підстав.
Доброго дня! На жаль, чинне законодавство не передбачає окремої норми, яка встановлювала б умови цивільно-правової відповідальності опікуна у випадку, коли він не виконує або неналежно виконує свої обов’язки. Не існує способу примусити до виконання обов'язків опікуна. За невиконання таких обов'язків можна лише позбавити прав опікуна. Існує відповідальність кримінальна - Стаття 166 КК України "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування" "Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, - карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк." Тобто, для кримінальної відповідальності потрібно настання тяжких наслідків.
Доброго дня! Вказана Вами розписка не позбавляє потерпілого права звернутись до суду з позовом, про відшкодування спричинених матеріальних та моральних збитків. В суді позивачу прийдеться доводити вину власника собаки і обгрунтованість вимог про відшкодування.
Доброго дня! Трудова книжка була основним документом, що підтверджував стаж роботи за період до 1 січня 2004 року. Після вступу в силу Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 1.01.04 стаж для виходу на пенсію називається "страховим стажем" і його розраховують на підставі даних обліку Пенсійного фонду. В разі відсутності (втрати) трудової книжки, а також коли в ній відсутні відповідні відомості чи не неточні дані про час роботи на тому чи іншому підприємстві , стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами . Такими документамии можуть бути: довідки підприємства; виписки з наказів; особові рахунки та відомості на видачу зарплати; посвідчення і характеристики з місця роботи; трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання; інші документи, що містять відомості про періоди роботи. Якщо письмові докази трудової діяльності не збереглися, підтвердження стажу проводиться органами Пенсійного фонду на підставі показів свідків.
Доброго дня! Ніякі "коллектори" не можуть самостійно стягувати кошти з рахунку боржника. По-перше: для такого стагнення потрібно рішення суду. По-друге: Згідно ст.5 ЗУ "Про виконавче провадження" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 Примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів". Згідно ст.10 вказаного закону 1. Заходами примусового виконання рішень серед іншого є: "2) звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника;" При цьому, згідно Статті 72 вказаного закону " Звернення стягнення на допомогу з державного соціального страхування та соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства 1. На допомогу з державного соціального страхування, що виплачується в разі тимчасової непрацездатності та в інших випадках, допомогу по безробіттю та соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства, призначену відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", стягнення може бути звернено виключно за рішеннями про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також втратою годувальника. Згідно ст. 73 "Кошти, на які не може бути звернено стягнення" " 1. Стягнення не може бути звернено на такі виплати: 1) вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника; 2) компенсацію працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням; 3) польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних; 4) матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю; 5) допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; 6) одноразову допомогу у зв’язку з народженням дитини; 7) допомогу при усиновленні дитини; 8) допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 9) допомогу на дітей одиноким матерям; 10) допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом; 11) допомогу на лікування; 12) допомогу на поховання; 13) щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення; 14) дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання. 2. Стягнення не здійснюється також із сум: 1) неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги; 2) грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання; 3) вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби, служби в поліції та Державної кримінально-виконавчої служби України, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законом; 4) одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві; 5) грошової допомоги, пов’язаної з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, учасника здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які втратили функціональні можливості кінцівок, благодійної допомоги, отриманої зазначеними особами, незалежно від її розміру та джерела походження. Таким чином, виконання судового рішення за рахунок вказаних Вами коштів є незаконним і недопустимим.
Чоловік керуючи власним авто потрапив в ДТП (є винуватцем). В цьому ж авто знаходилася пасажирка – його дружина, яка травмувалася та потрапила до лікарні. Скажіть, будь ласка, чи буде компенсувати страхова компанія витрати на лікування, за полісом автоцивілки , його дружині? Заздалегідь дякую.
Доброго дня! Згідно описаної Вами ситуації водій явто являється винуватцем ДТП, а його дружина - потерпілою. Поліс Обов'язкового страхування цивільної відповідальності, розпосюджена назва "автоцивілка" забезпечує відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників. Таким чином, страхова компанія, у межах визначених договором, буде компенсувати витрати на лікування потерпілого, назважаючи на те в якому авто він знаходився і на його родинні стосунки з винуватцем ДТП. Більше інформації Ви можете одержати ознайомившись з ЗУ "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1961-15
Доброго дня! Насамперед, для того щоб Ваше розлучення було визнане Україною, Вам потрібно подати позов до українського суду. Для цього потрібно оформити реєстрацію місця проживання чи перебування на території України. Згідно ст.28 ч.2 ЦПК України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 "Позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача". Тому Ви можете подати позов до суду за місцем своєї реєстрації з мотивів того, що через поважну причину - акупацію Криму, Ви не можете подати позов за місцем проживання відповідача.
Доброго дня! Чинним законодавством не передбачено обов'язкове розміщення на лобовому склі авто талону "автоцивілки", відповідно й не існує відповідальності за відсутність такого талону як на склі, так і взагалі у водія авто.
Доброго дня! Так, можете. Вказане право передбачене статтею 19 ЗУ "ПРо відпустки" "Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи" https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 "Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).
Доброго дня! Згідно статті 122 Кодексу Законів про працю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 "Гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації" - "При направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством." Таким чином, якщо Ви були направлені адміністрацією підприємства на курси - Вам зобов'язані сплатити належні виплати як за час перебування на роботі у вказаний період.
Хочу здiйснити купiвлю в людей тварин,та просять поштовим перезаком здiйснити передплату, як правильно все здiйснити щоб при вининкненнi якихось казусiв можна було повернути сво? грошi?
Доброго дня! Купівля в незнайомих осіб будь-чого та ще й з попередньою передплатою, є завжди справою з певним ризиком. Насамперед потрібно впевнитись в благонадійності продавця, наявності в нього товару, та його право розпоряджатись таким товаром. Якщо збираєтесь купляти тварин, бажано впевнитись в їх наявності та стані їх здоров'я. Потрібні ветпаспорти і контактування з ветслужбою, що проводила ветконтроль. Потрібно вивчити репутацію продавця такого специфічного товару. Паспортні дані дозволять певним шляхом дослідити його ділову репутацію. І звісно договір. "Гарний договір - надійні друзі" - так говорять юристи.
Доброго дня! Можливо Ви і не ставали на військовий облік після проходження військової служби, хоча в умовах Радянського Союзу це виглядає нереальним. При цьому, якщо Ви з моменту звільнення з ВС не міняли місця проживання, скоріш за все Ваші облікові документи втрачено військоматом в період 90-х - 2000-х років, коли у них був повний бардак. Питання на Ваше питання - "З якою метою Вам потрібно одержати військовий квиток?"
Доброго дня! Якщо арешт накладений ДВС, то зупинення виконавчого провадження не потягне зняття арешту. Якщо апеляційним судом буде скасовано рішення суду 1 інстанції - можна буде звернутись до ДВС з заявою про закриття виконавчого проваджання і зняття арешту на підставі ст.ст.39, 49 ЗУ "Про виконавче провадження" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
Доброго дня! Не бачу в цьому ніяких перешкод.
Приватний будинок (в т. числі і господарські будівлі із вказанням площі і т.д.) крім земельної ділянки, в якому проживає і прописаний тільки його власник вирішив подарувати близькому родичу через договір дарування. Договір дарування оформлено 04.1996 року. Через два місяця після цього 06.1996 року дарувальник отримує державний акт на право власності на земельну ділянку, на якій знаходяться садиба (будинок, город і т.д.). Запитання: чи правомірно оформлений державний акт на землю, на особу, яка подарувала своє майно? І як що так, тоді власнику (той хто отримав будинок) яким чином переоформити право на землю? Наперед вдячний за відповідь.
Доброго дня! Скоріш за все, власник будинку задовго до здійснення його дарування звернувся до органів місцевої влади з заявою про приватизацію землі. Дата отримання акту на землю не є датою набуття права власності. Право власності набувається з моменту його реєстрації в державному реєстрі. При цьому, дарувати можна тільки майно, що належить на праві власності. На час дарування, скоріш за все, земля ще не була об'єктом права власності і не могла бути подарована. Переоформити право власності на землю можна виключно шляхом її відчудження власником на користь власника будинку. Якщо власник проти цього заперечує, як варіант, можна в судовому порядку встановити сервітут - право користування земельною ділянкою, в частині яка необхідна для обслуговування будинку. Оспорювати в судовому порядку факт приватизації запізно - давно збігли строки позовної давності.